БЕСПЛАТНАЯ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

8800 3339483 доб. 826

Главная Расшифровка юридических терминов

Дигесты законодательные собрания Древнего римского права

Составить стоящий формуляр в юрфирме весьма дорого. Потому что это не легкий труд, требующий умения. Читающий формирует эмоции о подписавшемся, что изложил собственные причины, изучая документ и его смысл. В действительности обращение это заменитель сущности заявителя. Это является критично важнымв случаях, когда ответ открывается от внутреннего состояния.

Дигесты – одна из основных частей римского права, которая появилась после падения Римской империи при императоре Юстиниане, и была опубликована в 533г. Дигесты составлялись соответствующей комиссией, которую возглавлял начальник императорской канцелярии. Основу дигестов составляли определенные части классических сочинений римских юристов, извлеченные и обобщенные – это отрывки из сочинений старого римского права, более позднего преторского права, и отрывки из сочинений практического характера. Из сочинений Уль-пиана и Павла, в дигесты были включено 1/3 и 1/6, соответственно, их сочинений.

Римское право: дигесты

Римское право: дигесты - раздел Право, Римское Право: Дигесты С Древнейших Времен Люди В Процессе Своей Жизнедеятел.

Римское право: Дигесты С древнейших времен люди в процессе своей жизнедеятельности вступают между собой в определенные отношения, большинство из которых регулируется нормами права и соответственно называются правовыми отношениями.Значительная часть правовых отношений возникают по поводу создания, приобретения, отчуждения, использования, передачи различного имущества и т.п. Это имущественные отношения, они неоднородны и регулируются в настоящее время различными отраслями права, в числе которых и гражданское право Основным источником, из которого берет начало мировая правовая культура, является Римское гражданское право.

Одним из нормативных документов регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, на Украине, является Гражданский кодекс Украины (ст. 1 ГК Украины) введенный в действие 1 января 1964 г. Рассмотрим поподробнее одну из кодификаций Римского права - кодификацию Юстиниана или Дигесты.Дигесты, или Пандекты, представляют собой собрание отрывков из 2000 сочинений 39 наиболее выдающихся римских юристов, в основном тех которые имели право официального толкования законов, 9200 отрывков - фрагментов.

Дигесты делятся на 50 книг, книги- на титулы (кроме 30-32 книг, которые не имеют титулов). Всего в Дигестах собрано 432 титула. Титулы делятся на фрагменты, длинные фрагменты- на параграфы. Каждый фрагмент содержит отрывок из сочинения одного юриста, в начале каждого указывается его имя и название источника.Поэтому Дигесты принято цитировать так: Д. 8.3.4-Д-Дигесты, 8-книга, 3-титул, 4-фрагмент.

Основным содержанием Дигест являются фрагменты, относящиеся к частному праву.Наибольшее количество фрагментов использовано из сочинений таких юристов: Ульпиана- 2462, Павла- 2083, Папиниана- 592, Помпония- 585, Гая- 535, Юлиана- 457, Модестина345. Гражданский кодекс, как и Дигесты, призван цивилизованно и в строгом соблюдении закона регулировать гражданско-правовые отношения между субъектами этих отношений.

Споры возникающие при недобросовестном исполнении своих обязанностей одной из сторон гражданско-правовых отношений должны решаться судом. Еще с времен Римской империи государство принимало меры для соблюдения этого правила. В Дигестах было зафиксировано правило, которое не разрешало применять силу для восстановления нарушенного права, а её применение рассматривалось, как самоуправство, влекущее неблагоприятные последствия.Так кредитор, захвативший имущество должника для удовлетворения своих требований, обязан был имущество вернуть.

При этом он утрачивал право требования (Д. 4.2.13.). Собственник, утративший владение своей вещью, а затем самоуправно отнявший её у фактического владельца, обязан был её вернуть фактическому владельцу, при этом он утрачивал право собственности на эту вещь (Д. 8.4.7.). Эта норма закона зафиксированная в Дигестах была призвана сделать невыгодным решение споров в обход суда. Способность человека быть носителем определённых прав и обязанностей теперь называется правоспособностью (ст. 9 ГК Украины). Римские юристы не имели соответствующего современному понятию определения правоспособности, хотя использовали само понятие.

Правоспособность как способность человека быть носителем права возникает с момента его рождения. Однако, как считали римские юристы, в некоторых случаях правоспособность может возникнуть и до рождения ребенка.Юрист Павел писал: “Кто находится во чреве, охраняется, как если бы он находился среди людей, поскольку дело идет о выгодах самого плода “(Д. 1.5.7.). Следовательно, если отец еще не родившегося ребенка умирает, то при разделе наследства учитывалась доля для не родившегося.

Римские юристы обращают внимание на то, что в отдельных случаях имущество принадлежит не отдельным гражданам - физическим лицам, а объединениям.Так юрист Марциан писал: “Принадлежат совокупности, а не отдельным лицам, например, находящиеся в общинах театры, стадионы и т.п. “(Д. 18.6.1.). Другой юрист Альфен приводит следующее наблюдение: если в легионе с некоторым временем полностью обновился состав воинов, то легион все же остается тем самым.

То же и корабль, на котором в результате ремонтов все части заменены. Он остается все тем же. Далее Ульпиан провозглашает: “В отношении декурионов или других совокупностей не имеет значения, все ли остаются, или остается часть, или весь состав переменился.Но если даже совокупность свелась к одному человеку, то большей частью признается, что можно предъявлять к нему требования в суде и он может предъявлять требования в суде, так как право всех сосредоточилось в одном и остается имя совокупности.

Если имеется долг в пользу совокупности, то это не является долгом отдельным лицам “(Д. 3 4.1-2). Аналогичная норма закона есть и в ГК Украины - глава 2, в ней четко определяются понятия физического и юридического лиц. Создание понятия юридического лица и определение основных его признаков имеет корни в Римском праве.Результатом длительного и довольно трудного развития идеи юридического лица стало признание классическим правом следующих признаков этого субъекта прав: а) в сфере гражданско-правовых отношений корпорации приравниваются к физическим лицам.

Гай уже признал, что общины рассматриваются как частные лица (Д. 50.16.16) ; б) выход из состава объединения отдельных лиц ни в коей мере не влияет на его юридическое положение ; в) имущество корпорации не является ни общей собственностью всех членов корпорации, ни её отдельных членов.

Это обособленная от её членов собственность самой корпорации как особого субъекта прав ; г) корпорация от своего собственного имени имеет право вступать в любые гражданско-правовые отношения как с физическими, так и с юридическими лицами. Эти отношения осуществляются посредством физических лиц, уполномоченных на это в установленном порядке. Принципы этих норм Римского гражданского права просматриваются в ст. 23-38 ГК Украины.Статья 86 ГК Украины определяет право собственности в Украине, как урегулированные законом общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Собственность в Украине выступает в следующих формах: 1. частная; 2. коллективная; 3. государственная; Римское право отличало владение вещью на праве собственности, от владения вещью на других основаниях. Владение, основанное на праве это уже не владение, а право собственности.Фактическое обладание вещью может быть основано не только на праве собственности, а на любом другом (например, на договоре найма вещи). но все равно не будет владением, поскольку основано на праве.

Владение же как фактическое обладание вещью это просто факт. Римские юристы слово “владение “- prossesio выводили от sedere - сидеть, оседать, а само владение от positio поселение. “Владение было названо как говорит Лабеон от оседаний (будучи) как бы поселением, так как оно естественно удерживается тем, кто на нем стоит “(Д. 41.2.1). Другой юрист Нерва- сын говорил, “что и собственность на вещи произошла от естественного владения “(Д. 41.2.1). Как мы видим Римские юристы знали договор найма и определяли его, как передача имущества собственником нанимателю с целью извлечения прибыли.

Аналогичная норма имеется в главе 25 “Имущественный наем “ГК Украины в этой главе определяются принцип, форма, сроки, обязанности сторон при исполнении договора найма. Другой разновидностью прав на чужие вещи является залоговое право, возникшее в раннереспубликанский период.Единого термина для его обозначения римляне не знали.

Однако сущность залога оставалась постоянной - обеспечение определенного обязательства. Таким образом, залог - это средство обеспечения исполнения обязательства, устанавливающее вещное право залогополучателя на предмет залога. Вещное право залогополучателя заключалось не в пользовании чужой вещью, как это имеет место в других правах на чужие вещи, а в праве распорядиться заложенной вещью в соответствии с законом.Право распоряжения залогополучателя ограниченно лишь правом продажи предмета залога (Д. 13.7.4). При некоторых формах залога кредитору принадлежало право владения предметом залога, иногда право на присуждение собственности, пользования и получения доходов. Залоговое право устанавливается передачей должником-залогодателем заранее обусловленной вещи (предмета залога) кредитору-залогополучателю.

Залоговое право - это право кредитора в случае неисполнения должником обязательств обратить взыскание на заранее определенную вещь, независимо от того, у кого она находится. оно предпочтительнее других требований.

Эти основные принципы залога сохранились и до наших дней. Залог, как вид обеспечения обязательств предусмотрен ст. ст. 176,181 ГК Украины, которые, как и Дигесты предусматривают право кредитора в случае невыполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.Обязательственное право является основным разделом римского (и любого другого) гражданского права.

Оно регулирует имущественные отношения в сфер производства и гражданского оборота.В источниках римского права обязательство (obligatio) определяется следующим образом: обязательство представляет собой правовые оковы, вынуждающие нас что-то исполнить согласно законам нашего государства - obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus covendae rei secundum nostrae civitatis jura (Д. 1.3.13). Понятие обязательств и основания их возникновения предусмотрены ст. 151 ГК Украины.

В римском праве местом исполнения обязательств, определялось местом возможного предъявления иска из данного обязательства, таким местом по общему правилу считалось место жительства должника (ответчика) или Рим по принципу: Roma communis nostrf patria est (Д 50.1.33) Рим наше общее отечество.Этот принцип частично сохранен в ст. 167 ГК Украины, которая говорит, что обязательство должно быть исполнено в месте определенном в законе, договоре и т.п. из которого возникло обязательство, а если место не определено то исполнение должно быть исполнено по месту жительства кредитора- по денежному обязательству или по месту жительства должника по всем другим обязательствам.

Кроме личной собственности в Риме знали общую совместную собственность.Еще древний классик Сцевола высказал идею собственности многих лиц на одну вещь в идеальных долях - pars pro indiviso (Д. 50.16.25). Идея получила дальнейшее развитие, не может быть несколько прав собственности на одну и туже вещь, но одно право собственности на одну и ту же вещь вполне может принадлежать нескольким лицам, и тогда налицо право общей собственности, которое римские юристы называли communio или condominium.

В ГК Украины понятие общей собственности определяется ст. 112,113. Различают общую долевую собственность (собственность с определением долей) и общую совместную собственность (без определения долей). Возникновение и прекращение права собственности закреплено ст. 128 ГК Украины.

Согласно которой оно возникает с момента передачи вещи если иное не предусмотрено законом. Право собственности может возникать только на законных основаниях. Римские юристы писали в Дигестах, что изменить свою владельческую волю было нельзя: nemo sibi causam prossessionis mutare potest (Д. 41.23.19) - никто не может изменить сам себе основание владения.Способ приобретения владения зависел также от и от характера владения - добросовестное владение приобреталось одним способом, недобросовестное другим (то же и в случаях законного и незаконного владения). Из всего вышесказанного видно, что Дигесты, как и Римское право в общем принадлежат к тем вершинам человеческой мысли, которые и сейчас, через много лет после их создания, поражают свей грандиозностью.

Развернуть

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Римское право: дигесты

Что будем делать с полученным материалом:

Римское право: Дигесты

С древнейших времен люди в процессе своей жизнедеятельности вступают

между собой в определенные отношения. большинство из которых регулируется

нормами права и соответственно называются правовыми отношениями.

Значительная часть правовых отношений возникают по поводу создания ,

приобретения. отчуждения. использования. передачи различного имущества и

т.п. Это имущественные отношения. они неоднородны и регулируются в

настоящее время различными отраслями права. в числе которых и гражданское

право Основным источником. из которого берет начало мировая правовая

культура. является Римское гражданское право. Одним из нормативных

документов регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные

отношения. на Украине. является Гражданский кодекс Украины ( ст. 1 ГК

Украины ) введенный в действие 1 января 1964 г.

Рассмотрим поподробнее одну из кодификаций Римского права -

кодификацию Юстиниана или Дигесты.

Дигесты, или Пандекты, представляют собой собрание отрывков из 2000

сочинений 39 наиболее выдающихся римских юристов, в основном тех которые

имели право официального толкования законов,9200 отрывков - фрагментов.

Дигесты делятся на 50 книг, книги- на титулы ( кроме 30-32 книг, которые не

имеют титулов ). Всего в Дигестах собрано 432 титула. Титулы делятся на

фрагменты. длинные фрагменты- на параграфы. Каждый фрагмент содержит

отрывок из сочинения одного юриста, в начале каждого указывается его имя и

название источника. Поэтому Дигесты принято цитировать так. Д.8.3.4-Д-

Дигесты, 8-книга, 3-титул, 4-фрагмент. Основным содержанием Дигест

являются фрагменты, относящиеся к частному праву. Наибольшее количество

фрагментов использовано из сочинений таких юристов: Ульпиана- 2462, Павла-

2083, Папиниана- 592, Помпония- 585, Гая- 535, Юлиана- 457, Модестина- 345.

Гражданский кодекс. как и Дигесты. призван цивилизованно и в

строгом соблюдении закона регулировать гражданско-правовые отношения между

субъектами этих отношений. Споры возникающие при недобросовестном

исполнении своих обязанностей одной из сторон гражданско-правовых отношений

должны решаться судом. Еще с времен Римской империи государство принимало

меры для соблюдения этого правила. В Дигестах было зафиксировано правило,

которое не разрешало применять силу для восстановления нарушенного права

, а её применение рассматривалось, как самоуправство, влекущее

неблагоприятные последствия. Так кредитор, захвативший имущество должника

для удовлетворения своих требований, обязан был имущество вернуть. При этом

он утрачивал право требования ( Д. 4.2.13. ). Собственник. утративший

владение своей вещью, а затем самоуправно отнявший её у фактического

владельца, обязан был её вернуть фактическому владельцу, при этом он

утрачивал право собственности на эту вещь ( Д. 8.4.7. ). Эта норма закона

зафиксированная в Дигестах была призвана сделать невыгодным решение споров

в обход суда.

Способность человека быть носителем определённых прав и

обязанностей теперь называется правоспособностью ( ст. 9 ГК Украины ).

Римские юристы не имели соответствующего современному понятию определения

правоспособности, хотя использовали само понятие. Правоспособность как

способность человека быть носителем права возникает с момента его рождения.

Однако, как считали римские юристы. в некоторых случаях правоспособность

может возникнуть и до рождения ребенка. Юрист Павел писал. “ Кто

находится во чреве. охраняется. как если бы он находился среди людей ,

поскольку дело идет о выгодах самого плода “ ( Д. 1.5.7. ). Следовательно ,

если отец еще не родившегося ребенка умирает. то при разделе наследства

учитывалась доля для не родившегося.

Римские юристы обращают внимание на то. что в отдельных случаях

имущество принадлежит не отдельным гражданам - физическим лицам. а

объединениям. Так юрист Марциан писал: “ Принадлежат совокупности. а не

отдельным лицам. например. находящиеся в общинах театры. стадионы и т.п.

“ ( Д. 18.6.1. ). Другой юрист Альфен приводит следующее наблюдение. если

в легионе с некоторым временем полностью обновился состав воинов. то

легион все же остается тем самым. То же и корабль. на котором в

результате ремонтов все части заменены. Он остается все тем же. Далее

Ульпиан провозглашает. “ В отношении декурионов или других совокупностей

не имеет значения. все ли остаются. или остается часть. или весь состав

переменился. Но если даже совокупность свелась к одному человеку. то

большей частью признается. что можно предъявлять к нему требования в суде

и он может предъявлять требования в суде. так как право всех

сосредоточилось в одном и остается имя совокупности. Если имеется долг в

пользу совокупности. то это не является долгом отдельным лицам “ ( Д.

3..4.1-2 ). Аналогичная норма закона есть и в ГК Украины - глава 2, в ней

четко определяются понятия физического и юридического лиц. Создание понятия

юридического лица и определение основных его признаков имеет корни в

Римском праве. Результатом длительного и довольно трудного развития идеи

юридического лица стало признание классическим правом следующих признаков

этого субъекта прав:

а) в сфере гражданско-правовых отношений корпорации приравниваются

к физическим лицам. Гай уже признал. что общины рассматриваются как

частные лица ( Д. 50.16.16 ) ;

б) выход из состава объединения отдельных лиц ни в коей мере не

влияет на его юридическое положение ;

в) имущество корпорации не является ни общей собственностью всех

членов корпорации. ни её отдельных членов. Это обособленная от её

членов собственность самой корпорации как особого субъекта прав ;

3. государственная;

Римское право отличало владение вещью на праве собственности. от владения

вещью на других основаниях. Владение. основанное на праве ,- это уже не

владение. а право собственности. Фактическое обладание вещью может быть

основано не только на праве собственности. а на любом другом ( например ,

на договоре найма вещи ), но все равно не будет владением, поскольку

основано на праве. Владение же как фактическое обладание вещью - это

просто факт. Римские юристы слово “ владение “ - prossesio выводили от

sedere - сидеть. оседать. а само владение от positio - поселение. “

Владение было названо ,- как говорит Лабеон ,- от оседаний ( будучи ) как

бы поселением, так как оно естественно удерживается тем. кто на нем стоит

. “ ( Д. 41.2.1 ). Другой юрист Нерва- сын говорил. “ что и

собственность на вещи произошла от естественного владения “ (Д. 41.2.1 ).

Как мы видим Римские юристы знали договор найма и определяли его. как

передача имущества собственником нанимателю с целью извлечения прибыли.

Аналогичная норма имеется в главе 25 “ Имущественный наем “ ГК Украины в

этой главе определяются принцип. форма, сроки. обязанности сторон при

исполнении договора найма.

Другой разновидностью прав на чужие вещи является залоговое право ,

возникшее в раннереспубликанский период. Единого термина для его

обозначения римляне не знали. Однако сущность залога оставалась постоянной

- обеспечение определенного обязательства. Таким образом. залог - это

средство обеспечения исполнения обязательства. устанавливающее вещное

право залогополучателя на предмет залога. Вещное право залогополучателя

заключалось не в пользовании чужой вещью. как это имеет место в других

правах на чужие вещи. а в праве распорядиться заложенной вещью в

соответствии с законом. Право распоряжения залогополучателя ограниченно

лишь правом продажи предмета залога ( Д. 13.7.4 ). При некоторых формах

залога кредитору принадлежало право владения предметом залога. иногда

право на присуждение собственности. пользования и получения доходов.

Залоговое право устанавливается передачей должником-залогодателем заранее

обусловленной вещи ( предмета залога ) кредитору-залогополучателю.

Залоговое право - это право кредитора в случае неисполнения должником

обязательств обратить взыскание на заранее определенную вещь. независимо

от того. у кого она находится. оно предпочтительнее других требований.

Эти основные принципы залога сохранились и до наших дней. Залог. как вид

обеспечения обязательств предусмотрен ст. ст. 176, 181 ГК Украины. которые

, как и Дигесты предусматривают право кредитора в случае невыполнения

должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.

Обязательственное право является основным разделом римского ( и любого

другого ) гражданского права. Оно регулирует имущественные отношения в сфер

производства и гражданского оборота. В источниках римского права

обязательство ( obligatio ) определяется следующим образом. обязательство

представляет собой правовые оковы. вынуждающие нас что-то исполнить

согласно законам нашего государства - obligatio est juris vinculum. quo

necessitate adstringimur alicujus covendae rei secundum nostrae civitatis

jura ( Д. 1.3.13 ). Понятие обязательств и основания их возникновения

предусмотрены ст.151 ГК Украины.

В римском праве местом исполнения обязательств. определялось местом

возможного предъявления иска из данного обязательства. таким местом по

общему правилу считалось место жительства должника ( ответчика ) или Рим

по принципу. Roma communis nostrf patria est ( Д 50.1.33 )- Рим наше

общее отечество. Этот принцип частично сохранен в ст. 167 ГК Украины ,

которая говорит. что обязательство должно быть исполнено в месте

определенном в законе. договоре и т.п. из которого возникло обязательство,

а если место не определено то исполнение должно быть исполнено по месту

жительства кредитора- по денежному обязательству или по месту жительства

должника по всем другим обязательствам.

Кроме личной собственности в Риме знали общую совместную собственность. Еще

древний классик Сцевола высказал идею собственности многих лиц на одну

вещь в идеальных долях - pars pro indiviso ( Д. 50.16.25 ). Идея получила

дальнейшее развитие, не может быть несколько прав собственности на одну и

туже вещь. но одно право собственности на одну и ту же вещь вполне может

принадлежать нескольким лицам. и тогда налицо право общей собственности ,

которое римские юристы называли communio или condominium. В ГК Украины

понятие общей собственности определяется ст. 112. 113. Различают общую

долевую собственность ( собственность с определением долей ) и общую

совместную собственность ( без определения долей ).

Возникновение и прекращение права собственности закреплено ст. 128 ГК

Украины. Согласно которой оно возникает с момента передачи вещи если иное

не предусмотрено законом. Право собственности может возникать только на

законных основаниях. Римские юристы писали в Дигестах. что изменить свою

Структура Дигест.

Еще одним важным источником римского права в классический период становится деятельность римских юристов.

Классический период (середина III в. до н.э. — конец III в. н.э.).

Периодизация римского права. Источники римского права

Древнейший период (VI—середина III вв. до н.э.). Римское право этого периода архаично, недостаточно развито и характеризуется сакральным характером основных институтов.

Постклассический период (IV—VI вв.). Изменения в римском праве связаны главным образом с его систематизацией и приспособлением к формирующимся новым феодальным отношениям, что происходит уже в Восточной Римской империи — Византии.

Источники римского права древнейшего периода. В архаический период огромную роль в формировании правовой традиции в Древнем Риме играли жрецы, особенно коллегия понтификов — по сути дела, первые римские юристы. Они имели привилегии формировать и толковать нормы права. Хотя в Риме (в отличие от Востока) довольно рано произошло отделение собственно религиозных норм от правовых (связанных с деятельностью государства), все же римское право этого периода сохраняло во многом сакральный характер.

Древнейшими источниками права являлись. правовые обычаи, законодательство римских царей (Законы Сервия Туллия — фактически не дошли до наших дней). Первоначально эти источники являлись партрицианскими. Борьба плебеев за свои права, результатом которой стало принятие около 450 г. до н.э. первых писаных римских законов — Законов XII таблиц (для этого была создана комиссия децемвиров).

Содержание Законов XII таблиц:

положения о гражданском процессе (таблицы 1, 2);

процесс против несостоятельного должника (таблица 3);

положения об отцовской власти (таблица 4);

опека, наследование, собственность (таблицы 4, 5);

обязательства из договоров и деликтов (таблицы 7, 8);

публичное и сакральное право, уголовное право (таблицы 9, 10);

различные дополнения к первым 10 статьям (о запрете браков между плебеями и патрициями; решения народного собрания имеют силу закона) (таблицы 9-12).

Наиболее характерные черты Законов XII таблиц:

на место произвола магистратов ставился закон;

строгий формализм правовых процедур и общения;

процесс привлечения к ответственности нарушителей прав граждан предполагал энергичное участие заинтересованной стороны, а также в ряде случаев и должностных лиц государства;

казуистичность построения правовых норм и правил;

суровыми карами наказывались колдовство, убийство, воровство и измена — это сильно уменьшало возможности самоуправства и кровной мести.

Принятие Законов XII таблиц ознаменовало собой отделение права от религиозных норм. Законы XII таблиц были выполнены на 12 медных досках, в своем первоначальном виде не сохранились, и были реконструированы в XVI—XVII вв. на основе фрагментов сочинений более поздних римских юристов.

По своей сути Законы XII таблиц представляли собой обработку и консолидацию обычного права, но были включены и отдельные новые положения, отступавшие от норм обычного права (система штрафов была отходом от принципа талиона); были несовершенны, изложены в стихотворной форме в виде кратких повелительных суждений и запретов.

Со времени принятия Законов XII таблиц, другим важным источником цивильного права становятся писаные законы. Законы XII таблиц заканчиваются тем, что всякое решение народного собрания должно носить силу закона.

Также правовую силу имели решения сената — сенатус-консульты, а в исключительных случаях и постановления магистратов.

Но толкование законов, как цивильного (квиритского) права вообще, а также составление судебного календаря и исковых требований, до конца IV в. до н.э. оставались привилегией понтификов, всячески охранявших свою монополию на судебные тайны.

Окончательному освобождению права от религиозной оболочки, подрыву позиций жречества и началу светской юриспруденции способствовало хищение и предание гласности в 302 г. до н.э. писцом Клавдием (Кнеем) Флавием судебного календаря, формы исков и записей толкований норм и обычаев, которые ранее в строгой секретности хранились в архивах понтификов.

Источники права в классический период. В III в. до н.э. — III в. н.э. продолжали формально действовать Законы XII таблиц (официально они были отменены в VI в. н.э. в ходе законодательных реформ византийского императора Юстиниана). Но существенные изменения в социально-экономической и политической жизни Рима сделали необходимым отказ в повседневной правовой практике от устаревших норм Законов XII таблиц и квиритского права в целом.

Возникают новые формы правотворчества, которые отвечали имеющимся общественным условиям:

Эдикты преторов. Преторы («идущие впереди») вначале были приближенными консулов, потом их заместителями. Их полномочиями были поддержание общественного порядка посредством права на разрешение судебных споров. В условиях республики складывается преторское право — оно фиксировалось в специальных, ежегодных установлениях претора (преторские эдикты). А из деятельности претора перегринов (коллегия из 16 преторов во главе с претором города) складывается «право народов». Оно было немеждународным, а внутригосударственным, т.е. римским правом, причем его наиболее развитой и совершенной частью.

Таким образом, в Риме в период республики сложилась тройная система источников права:

цивильное (квиритское) право;

«преторское право» (претор города);

«право народов» (претор перегринов).

В период империи роль преторов падает. Юрист Юлиан (между 125 и 138 гг. н.э.) кодифицирует преторское право («вечный эдикт»). С этого времени преторский эдикт по сути дела застывает и перестает быть источником новых правовых норм.

В период империи падает роль народных собраний, а к концу I в. н.э. они были лишены права издавать законы. Сенату была возвращена законодательная власть, и сенатус-консульты стали выступать в качестве законов — составлялись от имени принцепса и часто назывались по его имени.

Со II в. н.э. важнейшим источником права стала законодательная деятельность императоров. Акты императорской власти (конституции) действовали на всей территории римского государства и делились на следующие основные виды.

Эдикты — общие положения императорской власти, которые юридически обязательны при жизни данного императора. Но уже со II в. н.э. они соблюдаются и его преемниками.

Рескрипты — ответы или советы императора отдельным лицам или магистратам, запрашивающим консультации по правовым вопросам.

Декреты — решения, вынесенные императором в судебных делах, на основе которых сложилась самостоятельная императорская юриспруденция.

Мандаты — инструкции для правителей провинций, которые в ряде случаев содержали также нормы гражданского или уголовного права, которые применялись и к перегринам.

Римская юриспруденция приобретает чисто светский характер, начиная с плебейского понтифика Тиберия Корункания (с 254 г. до н.э.), правовые консультации которого носили публичный и открытый характер.

Юристы республиканского периода давали юридические консультации, составляли и редактировали юридические акты, в ряде случаев участвовали в самом юридическом процессе. Первые юристы происходили из сенаторской знати и всадников, а позже и выходцев из военных.

Основателями римской юридической науки считаются Публий Сцевола (обобщил судебную практику, систематически изложив цивильное право) и Сервий Сульпиций (составил первый комментарий преторского права).

Важное значение имела преподавательская деятельность юристов. В I — начале II в. н.э. существовали две основные школы права: сабиньянцы (основатель Капитон, но известный под именем Сабин) и прокульянцы (основатель Лабеон, или Прокул), они вели преподавание права.

Римские юристы составляли многочисленные труды — одни для учебных целей, другие — для практического использования.

Большой популярностью пользовались комментарии цивильного и преторского права, дигесты — произведения по различным правовым вопросам, с попытками синтеза цивильного и преторского права, институции — изложение римского права в учебных целях.

Наибольшую известность получили Институции Гая (143 г. н.э.), они посвящены, в основном, разбору гражданского (цивильного) права, но содержат ряд добавлений по преторскому эдикту. Институции Гая были разделены на 4 книги: о лицах, вещах, обязательствах, исках. Это институционная система изложения правовых норм, оказавшая большое влияние на последующую историю права.

Книга 1 «О лицах» (§1-200) рассказывает о личных правах — о лицах как участниках правового общения с их правовым статусом, о праве как власти, об источниках права.

Книга 2 «О вещах» (§ 1-289) — вещное право и наследственное право по завещаниям, о вещах собственных и чужих.

Книга 3 «Об обязательствах»— наследование по закону, об обязательствах из договоров и деликтов, обязательствах имущественных, из оскорбления чести.

Книга 4 «Об исках» — история гражданского процесса; права на иск, перечень приемов и процедур ведения дел и защиты в суде, о деятельности судьи и поведении сторон в суде.

В римской классической юриспруденции в основном содержались объяснения и разъяснения правовых казусов, но отсутствовали абстрактные конструкции, обобщения и определения: иск, собственность, договор, сервитуты и т.д.

В период империи активизируется практическая деятельность юристов — дача правовых консультаций. Круг таких юристов был ограничен. При императоре Адриане такие юристы записывали ответы, ставили свою печать (легальный правовой источник).

Укреплению авторитета римской юриспруденции как источника права во II—III вв. н.э. способствовал тот факт, что императоры стали назначать видных юристов на ключевые государственные посты.

Источники права постклассического периода. Изменения в постклассический период происходят именно в источниках права. Все большее значение приобретает законодательство императоров. В постклассический период происходит стирание граней между цивильным и преторским правом, что создает благоприятные условия для проведения кодификационных работ.

В конце III в. н.э. в Восточной части Римской империи (Византии) были составлены частные сборники римского права — Кодекс Грегориана и Кодекс Гермогиана, а в 438 г. — первая официальная кодификация императорских конституций — Кодекс Феодосия (императорской конституции с 311 по 437 гг.)

Всеобъемлющая систематизация римского права происходила в 528—634 гг. уже после падения Западной Римской империи, по указанию византийского императора Юстиниана. Под руководством видного юриста Трибониана был составлен Свод законов Юстиниана (Corpus Juris civilis) — Свод гражданского права. Со временем он стал основным источником для изучения римского права.

Свод Юстиниана состоит из 4 основных частей.

Кодекс — собрание императорских конституций в 12 книгах со времен Адриана (117 г. н.э.) по период Юстиниана. Содержит нормы церковного права, частного, публичного права. Каждая книга делится на титулы, а титулы — на фрагменты.

Институции — учебник права из 4 книг, каждая подразделяется на титулы, а титулы — на фрагменты.

Дигесты (пандекты) — всеобъемлющий сборник, охватывающий правовое наследие классической эпохи: собрание отрывков из произведений знаменитых римских юристов классического периода и некоторых греческих авторов. Состоит из 50 книг.

Общие понятия, история источников права, дееспособность, правоспособность (книга 1).

Судебный процесс, иски (книги 2-4).

Наследство и имущественные отношения (книги 5-11).

Купля-продажа (книги 12-19).

Залоговое право (книги 20-22).

Имущественные отношения супругов (книги 23-25)

Опека и попечительство (книги 26-27).

Завещание, наследование по закону (книги 28-28).

О рабстве (книга 40).

Вербальные констракты (книги 45-46).

О преступлениях и наказаниях (книги 47-49).

Разъяснения терминов и некоторых общих понятий (книга 50).

Новеллы. 168 новелл (новых законов), изданных Юстинианом после второй редакции Кодекса в 535—565 гг.

Кодификация Юстиниана подвела своеобразную черту под многовековым развитием римского права, представляя собой концентрированный итог всей предшествующей истории.

Источники:
mosadvokat.org, allrefs.net, www.2fj.ru, www.studopedia.ru

Следующие статьи:





Как составить заявление о разводе

Узнай, как правильно пишутся заявления о расторжении брака. Несколько правил, соблюдая которые заявление будет грамотным. Читать далее